Наследство в вопросах и ответах

30.08.2023 0

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследство в вопросах и ответах». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.

Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.

Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Наследник — это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (статья 1116 ГК РФ). При этом термин «граждане» включает не только граждан России, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Не могут являться наследниками по закону юридические лица.

Наследниками по завещанию могут быть, в том числе, и юридические лица.

Понятие завещания пришло к нам из Древнего Рима. Именно этот способ распределения всех материальных благ, нажитых человеком в течение своей жизни, особенно культивировался древнеримским обществом. Так, в кодификацию Юстиниана (Corpus juris civilis) входили, кроме Институций (работы Гая, Ульпиана, Флорентина и Марциана) и собственно Кодекса Юстиниана (собрание императорских конституций), также Дигесты или Пандекты (собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов от I века до нашей эры до IV века нашей эры). При составлении Дигест (Пандект) Трибониан (юрист VI века нашей эры) назвал пятую часть Дигест «De testamentis» — «О завещаниях», чем подчеркнул важность этого института права в общественной жизни и необходимость его законодательного урегулирования для всего государства в целом[36]36.

Если обратиться к истории развития российского законодательства, то можно отметить, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе. Но, начиная с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки.

Ст. 35 Конституции РФ предоставляет каждому гражданину право распоряжаться принадлежащим ему имуществом любым не запрещенным законом способом. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только единственным способом — посредством совершения завещания.

Одним из основных отличительных положений о наследовании в соответствии с частью третьей ГК РФ является несомненный приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию. Об этом свидетельствует не только формальная конструкция ст. 1111 ГК РФ, в которой наследование по завещанию поставлено на первое место.

Множество новых норм ГК РФ направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества.

Об отмеченной направленности ГК РФ свидетельствуют провозглашенный и определенным образом гарантированный принцип свободы завещания, принцип тайны завещания и гарантии тайны, снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе, изменение порядка ее определения, предоставление завещателю возможности выбора формы совершения завещания и др.[37]37

Завещание — это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.

Завещание — сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти.

Завещание характеризуется определенными юридическими признаками (Приложение № 1):

1. Личный характер завещания. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом. В отличие от ранее действовавшего законодательства, перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание и ввиду этого оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут являться только физические недостатки либо неграмотность завещателя.

В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по которым завещатель не может подписать завещание собственноручно.

Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя. В соответствии с рекомендациями Министерства юстиции РСФСР, изложенными в письме от 27 февраля 1987 г. № 8-76/83-16-86, не утратившими своей силы и в настоящее время, помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизе решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споров фамилия, имя, отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.

Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом вида.

На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание.

2. Свобода завещания. Законодатель предусмотрел свободу завещания, т.е. предоставил гражданину право завещать любое свое имущество назначенным им лицам (с соблюдением правил об обязательной наследственной доле).

Свобода завещания не является абсолютно новым принципом завещания, хотя именно как юридический признак завещания он сформулирован в законе (ст. 1119 ГК РФ) впервые. В соответствии с принципом свободы завещания гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Кодекса о наследовании. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Кто из трех сыновей получит наследство, если дети от разных браков?

Дети, законные супруги и родители относятся к первой категории наследования, поэтому имущество распределяется между ними в равных долях. Для справедливого распределения имущества оценивается вся стоимость покойного, если нет завещания.

Пример. У Ивана было три сына от двух браков. Старшему сыну 24 года, среднему было 22 года — оба от первого брака. Младший сын, которому было два года, появился от второго брака. Иван умер, не оставив завещания, поэтому имущество распределяется по закону. У него осталась: 2-комнатная квартира стоимостью 13 млн руб., участок земли с постройками и хозяйственным помещением — 5 млн руб., автомобиль — 2 млн руб. Иван проживал со второй женой, которая после его смерти обратилась в суд, чтобы ее малолетнему сыну выделили имущество покойного отца.

Особенности составления завещания

Законом предусмотрена свобода завещания. Так, ст. 1119 содержит положение о том, что завещатель по своему усмотрению имеет право завещать имущество любому лицу. Он разными способами определяет доли наследников в наследстве, может лишить наследства всех, одного или нескольких наследников по закону без указания причин. Завещатель имеет также право на отмену или изменение совершенного завещания по правилам 1130 статьи ГК. Статья 1149 содержит положение о свободе завещания, которую могут ограничить лишь правила об обязательной доле в наследстве.

Завещатель не должен информировать кого-либо о составе, совершении или изменении (отмене) завещания. Он вправе составить завещание, которое включает распоряжение о любом имуществе, включая то, которое он будет приобретать в будущем. Завещатель распоряжается собственным имуществом (частью этого имущества) путем составления одного или нескольких завещаний.

Лицо, решившее оставить завещание, может завещать в пользу одного или нескольких лиц, которые входят или не входят в перечень наследников по закону. Законодатель предусмотрел возможность подназначить наследника. Это означает указание завещателем в завещании другого наследника на случай, если назначенные им наследники по закону по каким-либо причинам не будут принимать наследство или откажутся от него. Эта же ситуация может касаться неполучения наследства недостойным наследником.

В соответствии с общим правилом завещание совершается только нотариально, то есть его удостоверение производится нотариусом или лицами, имеющими право совершать нотариальные действия (например, должностные лица органов местного самоуправления, консульского учреждения РФ).

В число нотариально удостоверенных можно включить завещания некоторых категорий граждан, включая тех, кто находится в лечебных учреждениях, на судах во время плавания.

Читайте также:  Повышение пенсии по потере кормильца в 2023 году
Замечание 1

Важную роль в действительности завещания играют правила его оформления, подробно регламентированные гражданским законодательством.

Завещание, удостоверенное нотариусом, должен написать завещатель или нотариус с его слов. Для написания или записи завещания могут использоваться технические средства (например, компьютер, пишущая машинка и др.).

Если запись производит нотариус со слов завещателя, то до момента подписания завещание полностью должно быть прочитано завещателем, при чем должен присутствовать нотариус. Если завещатель сам не может его прочитать, то нотариус оглашает для него текст. Об этом должна содержаться информация на завещании в виде соответствующей надписи, включая указание причины, по которой завещание было невозможно прочитать лично.

Любое завещание должно подписываться собственноручно завещателем. Если он по причине наличия физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не способен сам поставить подпись на завещании, то его могут подписать другие гражданине по просьбе завещателя и в присутствии нотариуса.

Нормы ГК РФ содержат требование о том, что по желанию завещателя в ходе написания и удостоверения завещания может присутствовать свидетель. Также законодательно сформирован перечень граждан, которые не могут ставить подпись и не должны являться свидетелями.

Гражданское законодательство установило обязательное соблюдение тайны завещания. В случае удостоверения завещаний нотариусы обязаны произвести разъяснения завещателям правовых норм об обязательной доле в наследстве. После этого соответствующая надпись ставится на завещании. Также на нем указывается место и дата удостоверения, исключая случаи, предусмотренные 1126 статьей.

Замечание 2

Действующее законодательство впервые предусмотрело возможность составить закрытое завещание, процедуру совершения и оглашения которого подробно регламентирует 1126 статья ГК РФ.

Права на денежные средства, которые гражданин внес во вклад или находятся на любых других счетах гражданина в банке, можно завещать в общем порядке или с помощью формирования письменного завещательного распоряжения. Это производится в том филиале банка, где ведется данный счет. Новый ГК РФ отличается от ранее действовавшего законодательства тем, что данное распоряжение признано завещательным. При этом права на деньги, в отношении которых происходит его совершение, включены в состав наследства и должны наследоваться на общих основаниях. Выдача этих средств происходит на основе свидетельства о праве наследования и в соответствии с ним, исключая случаи, описанные в 1174 статье.

Недействительность завещания проявляется при несоблюдении установленных ГК РФ правил. Они касаются письменной формы завещания и его удостоверения (1124 статья).

Действующее гражданское законодательство впервые установило правила, касающиеся действий завещателя в чрезвычайных обстоятельствах. Статья 1129 гласит, что лица, находящиеся в положении, представляющем угрозу их жизни в определенных чрезвычайных обстоятельствах, не могут составить завещание. В этом случае для них предусмотрена возможность заявить о последней воле в отношении своего имущества. Это можно признать завещанием в случае, когда завещатель сам напишет и подпишет документ, из состава которого следует, что он представляет собой завещание. При таком составлении завещания должны присутствовать 2 свидетеля. Подобное завещание может утратить силу в случае, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не стал использовать возможность составить завещание в другой форме.

Завещание, которое составлено при наступлении чрезвычайных обстоятельств, должно быть исполнено только в том случае, если суд подтверждает по требованию заинтересованных лиц факт его совершения в них в порядке особого производства. Данное требование необходимо заявить до окончания срока, предусмотренного для принятия наследства.

Как наследовать имущество по закону

  • первичный визит к нотариусу для открытия наследственного дела. Нужно подать заявление нотариусу о принятии наследства по закону. Нотариус проверяет с помощью единой информационной системы нотариата, оставил ли умерший завещание или наследственный договор;
  • написание и удостоверение заявления о принятии наследства;
  • представление пакета подготовленных бумаг нотариусу. Это: свидетельство о смерти наследодателя, паспорт наследника, документы, подтверждающие родственную связь и, соответственно, право на недвижимость;
  • оплата государственной пошлины. Детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. руб. Другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн руб.;
  • получение свидетельства, гарантирующего подтверждения наследственного права.

Отмена и изменение завещания

Как и по ранее действовавшему законодательству, завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании (п. 1 ст. 1130 ГК РФ).

Отмена и изменение завещания могут быть осуществлены следующими способами.

Первый способ – это составление нового завещания (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Об отмене первоначального завещания в этом случае можно говорить лишь тогда, когда в нём не остаётся ни одного распоряжения, не предусмотренного новым завещанием. Если же в первоначальном завещании содержатся такие отдельные завещательные распоряжения, которые новым вообще не затронуты, то можно говорить лишь о частичном изменении первоначального завещания, а не об его отмене. Поэтому при наличии двух следующих друг за другом завещаний необходимо всегда производить тщательное сопоставление в них каждого отдельного завещательного распоряжения, исходя из общего принципа, что действительной волей завещателя является та, которая выражена в его последующем завещании. Этот вопрос становится особенно сложным в тех случаях, когда речь идёт о сопоставлении не двух, а трёх или более последующих завещаний. Сам вопрос о сопоставлении в разное время составленных завещаний возникает в момент открытия наследства, когда необходимо установить действительную и окончательную волю завещателя.

Однако иногда при наличии нескольких завещаний, разновременно составленных одним и тем же лицом, не возникает необходимости в их сопоставлении. Это имеет место, когда завещатель в своём последующем завещании прямо указывает на то, что он им отменяет все свои предшествующие завещания. Такое завещание должно содержать в себе новые завещательные распоряжения взамен отменяемых. Невозможно такое последующее завещание, которое не содержало бы в себе никаких новых завещательных распоряжений, а лишь одно заявление о том, что он полностью отменяет все свои предшествовавшие завещания. Такого рода заявление не может рассматриваться как завещание, так как в нём полностью отсутствует необходимый признак завещания – назначение наследника.

Как и само завещание, отмена (изменение) завещания представляет собой одностороннюю сделку, имеющую личный характер. Эта сделка должна быть совершена в такой же форме, что и завещание (имеется в виду не конкретное отменяемое (изменяемое) завещание, а требования к форме завещания вообще; например, нотариально удостоверенное завещание может быть затем отменено завещанием, удостоверенным военнослужащим у командования воинской части.

Второй способ, используя который завещатель может отменить своё ранее составленное завещание, — это подача завещателем нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия или должностному лицу, удостоверяющему завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, заявления об отмене завещания.

Подобным заявлением завещатель может лишь полностью отменить ранее составленное завещание, но этим путём он не может ни частично изменить, ни дополнить его. Для того чтобы изменить или дополнить своё ранее составленное завещание, у завещателя есть лишь один путь, а именно составление нового завещания.

Ранее в юридической литературе был спорным вопрос о том, куда должно быть подано такое заявление и какие должностные лица могут его удостоверить. По мнению одних авторов такое заявление об отмене завещания должно быть подано завещателем в ту нотариальную контору, которая удостоверила отменяемое завещание. Отмена составленного завещания без составления нового возможна путём подачи соответствующего заявления только в нотариальный орган. Поэтому завещание, вне зависимости от формы его удостоверения, не может быть отменено без составления нового завещания путём подачи заявления о его отмене, например, капитану корабля, на котором во время морского плавания находится заявитель, и т. п.

Другие же авторы считали, что заявление об отмене любого ранее сделанного завещания может быть подано не только в нотариальный орган, но и тому должностному лицу, которое вправе удостоверить или заверить завещание (упомянутому в ст. 1127 ГК РФ).

Соглашаясь с последней точкой зрения, следует отметить, что реализация первой позиции привела бы к ограничению свободы выбора места удостоверения завещания. Ведь граждане с просьбой об удостоверении завещания могут обращаться в любую нотариальную контору на всей территории РФ либо к иным должностным лицам, которые вправе удостоверять завещания. Почему же заявление об отмене ранее составленного завещания, равное по юридической силе и правовому значению новому завещанию, должно быть сделано в строго определённом месте и строго определёнными лицами?

Таким образом, предпочтительней является вторая точка зрения.

Принятие третьей части ГК РФ способствовало прекращению данного спора. Завещатель вправе заявить об отмене завещания тому же нотариусу, который удостоверил завещание, или любому другому. Новое завещание, равно как и заявление об отмене, может быть удостоверено и лицами, упомянутыми в ст.1127 ГК.

Если завещание удостоверено в другой государственной нотариальной конторе либо иными должностными лицами, имеющими право удостоверять завещание, заявление о его отмене должно быть направлено тому нотариусу, который в свое время удостоверил завещание.

При получении заявления об отмене завещания либо получении нового завещания, отменяющего или изменяющего предыдущее, нотариус делает об этом отметку в реестре для регистрации нотариальных действий и на экземпляре завещания, находящегося в делах нотариуса, а также в алфавитной книге учета завещаний. Если завещатель представляет свой экземпляр завещания, то отметка об отмене завещания делается и на этом экземпляре, после чего он приобщается к экземпляру, находящемуся в делах нотариуса. При получении заявления об отмене завещания нотариус регистрирует его в реестре для регистрации нотариальных действий и приобщает к завещанию, хранящемуся в делах.

Абсолютно новыми являются правила п.5 и 6 ст.1130 о том, что, во-первых, завещание в чрезвычайных обстоятельствах может быть отменено лишь таким же завещанием. Заявитель вправе также изменить (путем составления нового завещания в чрезвычайных обстоятельствах) текст ранее составленного завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Однако такое завещание не может изменять завещание, удостоверенное нотариусом и иными лицами, упомянутыми в ст.1125 ГК; совершенное как закрытое завещание; приравненное к нотариально удостоверенным в соответствии с правилами ст.1127 ГК РФ; совершенное в виде завещательного распоряжения правами на денежные средства на банковском счете.

Читайте также:  Норматив Потребления 🚰 Воды в 2023 Году на 1 Человека Без Счетчика

Во-вторых, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках можно отменить или изменить новым завещательным распоряжением в том же банке. Но оно не может отменить или изменить завещание, удостоверенное в соответствии с правилами ст.1124-1127 ГК РФ и не может отменить завещательное распоряжение, составленное в другом банке. Нужно учесть, что правила п.6 ст.1130 ГК РФ распространяются и на случаи совершения завещательного распоряжения в других кредитных организациях (т.е. не являющихся коммерческими банками).

Отмена завещания предполагает последующее наследование по закону, если совершено путем заявления об отмене; последствием изменения завещания может быть наследование как по завещанию, так и по закону.

Наследование отдельных видов имущества

1. Наследование в корпоративных отношениях. Речь идет о наследовании имущественных прав, называемых «корпоративными», т.е. принадлежавшими наследодателю как участнику какого-либо юридического лица. Это право может выражаться в виде:

а) доли в складочном капитале полного товарищества и товарищества на вере;

б) вклада в складочном капитале товарищества на вере;

в) доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью;

г) акций в акционерном обществе;

д) пая в производственном кооперативе.

Если для вступления наследника в товарищество или производственный кооператив либо для перехода к нему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью требуется согласие остальных участников товарищества (членов кооператива, участников общества) и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от товарищества (кооператива, общества) действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества.

2. Особенности наследования отдельных видов недвижимого имущества. Если в состав наследства входит предприятие (как объект недвижимого имущества — ст. 132 ГК), при этом в числе наследников имеется индивидуальный предприниматель или коммерческая организация — наследник по завещанию, то они при разделе наследства имеют преимущественное право на получение такого предприятия в счет своей наследственной доли (ст. 1178 ГК).

При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.

Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения. При невозможности раздела земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном ст. 1170 ГК. Если никто из наследников не имеет преимущественного права или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

3. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. К таким вещам относится оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие вещи. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, специального разрешения не требуется.

Вместе с тем в отношении некоторых из этих вещей законом могут предусматриваться специальные правила. Например, Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» (ст. 20) допускает наследование гражданского оружия при наличии у наследника лицензии на его приобретение. До решения вопроса о наследовании такого имущества и получения лицензии оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел. Наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия не допускается. Если в выдаче разрешения отказано, право собственности на оружие подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК, а суммы, вырученные от реализации оружия, передаются наследнику.

4. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Возможна ситуация, когда наследодатель имел право на получение заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, сумм возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, однако не успел их получить по причине смерти.

В этом случае право получить указанные суммы принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам. Они могут потребовать выплат этих сумм в течение 4 месяцев со дня открытия наследства. Если такие лица отсутствуют или не предъявляют требования о выплате в установленный срок, то эти суммы наследуются на общих основаниях.

5. Наследование государственных наград. Государственные награды не входят в состав наследства. Положение о государственных наградах Российской Федерации предусматривает, что награды и документы к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников они возвращаются в Управление Президента РФ по государственным наградам. Другие награды, а также почетные, памятные и иные знаки (в том числе награды и знаки в составе коллекций) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, имущество умершего переходит в собственность Российской Федерации. Такое имущество именуется выморочным. С определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.

Также имущество поступает в собственность Российской Федерации, когда, во-первых, наследники не имеют права наследовать; во-вторых, наследники отстранены от наследования; в-третьих, никто из наследников не принял наследство; в-четвертых, все наследники отказались от наследства без указания, что отказываются в пользу другого наследника.

Сгласно п.2 ст. 1151 ГК Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

1) нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);

2) нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);

3) нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);

4) нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;

5) нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);

6) иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей наследодателя (наследства) к наследникам по факту наступления события (смерти наследодателя) в соответствии с нормами наследственного законодательства.

Наследствомпризнается совокупность материальных и нематериальных прав, а также обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке наследственного правопреемства. В порядке наследования переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не могут быть в силу своей правовой природы переданы (авторское право). Существует также имущество, которое ограничено в обороте, но может быть передано в порядке наследования. Для получения наследником имущества, ограниченного в гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, пользование. Имущество, изъятое из гражданского оборота, не может быть передано в качестве наследства.

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенной собственностью (будь то материальные или нематериальные блага), должно быть уверено, что вся его собственность перейдет согласно его воле к указанным в завещании наследникам или же в силу закона имущество получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено завещанием или нормами законодательства. Отсутствие института наследования внесло бы хаос в различные сферы отношений. Прежде всего при наступлении смерти гражданина с непогашенным кредитом. Кредитные организации не знали бы, к кому обращатьсяс предъявленными требованиями. Ближайшие родственники умершего лица лишились бы средств на дальнейшее существование.

Существует 2 формы основания наследования: завещание и закон. Для того чтобы состоялся факт наследования независимо от основания наследования, необходимо по крайней мере наличие двух юридических фактов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию. Необходимо отметить, что при совершении завещания завещатель определяет лицо, которому переходит то или иное имущество, когда при наследовании по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли он принять наследство. Наследодатель может указать в завещании, что его имущество не перейдет ни к одному из наследников как по завещанию, так и по закону. Таким образом, завещатель лишает всех наследников права на наследование. Согласно ГК РФ все имущество, принадлежащее наследодателю, отойдет в собственность РФ, т. е. приобретет статус выморочного имущества.

Читайте также:  Как получить статус малоимущей семьи в Перми в 2024 году

Таким образом, независимо от того, имеется завещание или нет, наследование возможно только при наличии юридических фактов.

Наследование по завещанию

Наследодатель полностью свободен в своем завещании и его воля ни чем и ни кем не может быть ограничена и изъявить свою волю по распоряжению имуществом после смерти, наследодатель может путем составления завещания. Завещание это один из способов распорядиться имуществом после смерти по усмотрению наследодателя, но свобода завещания может быть ограничена лишь положениями статьи 1149 ГК РФ, согласно данной статьи, есть определенный круг лиц (наследников), которые наследуют определенную долю, как правило, не менее половины того, что было бы положено по закону, даже если данные наследники не указаны в завещании.

Как правило, при наследовании по завещанию, лица, призываемые к наследованию и размер их долей указывается в завещании. Однако если, к примеру, к наследованию по завещанию призываются два наследника, но доли в завещании не указаны, то в таком случае, считается, что наследники наследуют в равных долях.

При наследовании по завещанию, все же приоритет отдается свободе волеизъявления гражданина по распоряжению своим имуществом на случай смерти и выражается данное волеизъявление именно в завещании.

Как правило, если нет завещания, то в таком случае происходит наследование по закону.

Порядок наследования по закону

Согласно российскому законодательству, наследование осуществляется в порядке очереди на тех условиях, которые определены в 63 главе Гражданского кодекса (ст.1142-1145, гл. 63 ГК РФ)

.

Такой порядок наследования осуществляется при условии, если наследодатель умер, а оставленное им имущество по тем или иным причинам не может автоматически перейти к наследникам по завещанию.

Есть несколько вариантов, почему такое происходит:

  • Наследодатель не оставил завещание;
  • Наследодатель оставил завещание, но оно было составлено с нарушениями и было признано недействительным;
  • В завещании указана только часть имущества;
  • Наследник, указанный в завещании, отказался от наследства/наследуемой доли или умер ранее даты открытия наследства.

В чём главное отличие наследования по закону и по завещанию?

[ Увеличить текст / уменьшить текст ]

Отвечает вице-президент Нотариальной палаты Ульяновской области, нотариус г. Ульяновска Ольга Шикина. Тел. 67-44-73

– Наследование – это переход прав собственности на имущество, принадлежавшее умершему (а также принадлежавших ему имущественных прав и обязанностей), к наследникам после его смерти.

Наследование по завещанию наступает тогда, когда наследодателем было оставлено завещание. Наследование по закону наступает тогда, когда наследодатель не оставил завещания, либо оставил завещание не на все свое имущество. В последнем случае на завещанное имущество будет оформляться наследство по завещанию, а на незавещанное имущество – наследство по закону.

Наследник должен в установленный срок – в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя – определиться в своем желании стать наследником. Порядок оформления наследства в обоих случаях одинаковый, и список документов, которые нужно собрать для этого, тоже одинаковый. Если вы одновременно являетесь наследником и по завещанию, и по закону, то при оформлении наследства необходимо представлять документы, подтверждающие родство.

По истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя наследники как по закону, так и по завещанию могут получить от нотариуса документ, подтверждающий их права — свидетельство о праве на наследство.

В соответствии с Гражданским кодексом распорядиться имуществом посредством составления завещания. Но наличие этого документа не гарантирует, что указанное в нем наследники получат причитающееся им имущество. Такая ситуация возникает, если завещание признано недействительным.

Недействительность завещания. Завещание это одностороння сделка, и как любая односторонняя сделка может быть признано недействительным. Недействительность завещания означает то, что оно не влечет никаких правовых последствий. Иск вправе признать его таковым по иску лиц, права и законные интересы которых нарушены завещанием: других наследников по закону или по завещанию, отказополучателей, исполнителей, их законных представителей. Но подобное оспаривание не допускается до открытия наследства – момента смерти гражданина. Что следует за признанием завещания недействительным?

Во первых, восстанавливается юридическая сила раннее совершенного завещания (если оно было конечно), а если его не было происходит призвание наследников по закону.

Во-вторых аннулируются завещательные отказы, а также, завещательные возложения.

Следует помнить, что действительность либо недействительность завещания определяется на момент его совершения, несмотря на то, что завещание становится юридически значимым лишь после смерти завещателя. Недействительным могут признать завещание в целом или частично. Недействительность отдельных распоряжений не затрагивает остальной части завещания, при условии, что последняя была включена в документ при отсутствии распоряжений являющихся недействительными. Завещание признают недействительным по тем же основаниям, что и сделку. Например, если оно составлено недееспособным (недееспособным вследствие психического расстройства понимать значение своих действий и руководить ими) или ограниченно дееспособным (ставящим семью в тяжелое материальное положение вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) гражданином. Признать человека таковым вправе только суд. Дело о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным может быть возбуждено на основании заявления членов его семьи, близких родственников независимо от совместного проживания, органов опеки и попечительства, а также психоневрологического или психиатрического учреждения. Судья назначает судебно-психиатрическую экспертизу. Если гражданин признан недееспособным, это является основанием для назначения опекуна, если ограниченно дееспособным – попечителя. Кроме того, недействительным считают завещание, составленное несовершеннолетним или совершеннолетним под влиянием обмана, насилия, угрозы или заблуждения. Необходимо помнить что описки или другие незначительные нарушения порядка составления, подписания или удостоверения завещания не могут служить основанием его недействительности, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Факт недействительности завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного документа.

1. При нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.

Согласно ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

В 2006 году большинство оспоренных в судебном порядке завещаний были удостоверены в сельских населенных пунктах. Одним из оснований для признания таких завещаний недействительными указывалось на то, что сельская администрация не является органом исполнительной власти, наделенным полномочиями на совершение нотариальных действий в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса.

Двоерядкин А.К. оспорил завещание отца Двоерядкина К.Ф., удостоверенное заместителем главы Чигиринской сельской администрации 20.10.1999 г., которым имущество было завещано Гоковой С.К.

Истец считает данное завещание недействительным, поскольку при его составлении не были соблюдены нормы ст. 1118, 1124,1127,1128 ГК РФ. Кроме того, согласно ст. 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность. В соответствии со ст. 168 ГК РФ она ничтожна. В соответствии со ст. 37 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1, лишь в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия, совершают такие действия.

В соответствии с п.2 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти, утвержденной МЮ РФ 19.03.1996 г., совершение нотариальных действий возлагается решением органа исполнительной власти или распоряжением его руководителя на одно из должностных лиц аппарата органа исполнительной власти только в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса. Однако и по месту проживания наследодателя – г. Благовещенск, ул. Студенческая, 28, кв.98, и по месту нахождения основной массы наследственного имущества, каковым является квартира по указанному адресу, имеется нотариус, который уполномочен удостоверять сделки, в том числе и завещания.

Оспариваемое завещание подписано заместителем главы сельской администрации, не являющимся лицом, уполномоченным на удостоверение сделки.

Кроме того, на завещании проставлена печать, которая в соответствии с п. 6 Инструкции не содержит изображения герба РФ.

Первым решением от 22.02.2006 г. Благовещенский городской суд удовлетворил иск, определением судебной коллегии данное решение отменено в связи с тем, что выводы суда сделаны на неисследованных обстоятельствах.

Вторым решением от 14 июня 2006 г. было отказано в иске, однако данное решение также отменено, поскольку суд вновь не исследовал надлежащим образом те обстоятельства, на которые сослался истец в обоснование заявленных требований.

30.08.2006 г. судом постановлено третье решение об удовлетворении заявленного иска. Завещание признано недействительным, которое судебной коллегией было оставлено без изменения.

Суд установил, что подпись в реестре о получении завещания выполнена не самим завещателем, а иным лицом, запись в нотариальный реестр была внесена не 20 октября, а 20 декабря 1999 года, выдача завещания значится Двоерядкину А.К., а не Двоерядкину К.Ф. В судебном заседании не добыто доказательств наделения Аксеновой Н.А. – зам главы администрации полномочиями совершения нотариальных действий. Завещание не было удостоверено гербовой печатью в нарушение действовавшего законодательства.

По месту жительства завещателя и по месту нахождения его имущества работает нотариус, удостоверение завещания в сельской администрации признается необоснованным.


Похожие записи: